Является ли наследство совместно нажитым имуществом? Закон и особенности
Рано или поздно каждый задумывается, является ли наследство совместно нажитым имуществом. Это довольно интересный и важный вопрос. Ведь наследственные и имущественные споры в РФ широко распространены. Что можно сказать по этому поводу? Может ли муж претендовать на наследство жены, а жена — на наследуемое мужем имущество? Что гласит законодательство РФ?
Типы собственности
Чтобы в полной мере разобраться в данном вопросе, придется выяснить, каким бывает имущество. Достаточно хорошенько изучить статьи Гражданского и Семейного кодексов. В них прописаны все особенности рассматриваемой темы.
Итак, граждане могут столкнуться со следующими типами собственности за время брака:
К первому обычно относят все добрачное имущество и вещи личного пользования. Ко второму — все, что граждане приобрели за время официально зарегистрированных отношений. И при этом неважно, на чьи средства была совершена покупка и на кого она записана.
О наследстве
Является ли наследство совместно нажитым имуществом супругов? Ответить на этот вопрос намного проще, чем кажется с первого взгляда.
В Гражданском кодексе, в статье 256, написано, что по закону наследство не считается совместной собственностью. Это личное имущество каждого супруга, которым он может распоряжаться так, как посчитает нужным.
Это значит, что наследство не делится при расторжении отношений между мужем и женой. Но бывают исключения. Именно из-за них приходится задумываться, является ли полученный по наследству дом совместно нажитым имуществом, как и любая другая недвижимость.
Признание общим
Придется запомнить, что по закону иногда наследство может признаваться совместной собственностью супругов. Но такой вариант развития событий встречается на практике нечасто. Нужно удостовериться в соблюдении некоторых условий.
Каких именно? Не хочется делить полученное наследство? Является ли совместно нажитым имуществом оно или нет? Изначально наследство не подлежит разделу. Оно будет принадлежать тому, кому было предназначено.
В России у граждан есть право на признание наследства общим, если истец вложил в него достаточное количество личных или общих денег в браке. Например, провел капитальный ремонт.
Соответственно, при подтверждении трат муж или жена могут претендовать на наследство супруга. Но и это еще не все!
Брачные договоры
Является ли наследство совместно нажитым имуществом? Чтобы лишний раз не задаваться подобным вопросом, граждане оформляют так называемые брачные контракты. Тогда этот документ будет указывать на принципы раздела имущества, имеющегося у семьи.
Например, здесь можно четко прописать, что все, что оформлено на мужа, является его личной собственностью, а что на жену — её. И неважно, кто и сколько вложил в покупку. Также в брачном контракте разрешается указать, что наследство, полученное супругами, ни при каких обстоятельствах не признается общим. При подобных ситуациях удастся свести вероятность конфликтов к минимуму.
Продажа наследства
Но и это еще не все. В России законодательство предусматривает разные варианты развития событий.
Когда наследник в браке решается на продажу имущества и, к примеру, приобретение новой жилплощади на полученную сумму, то будут ли новые квадратные метры считаться совместно нажитым имуществом, если иное не предусмотрено брачным договором?
На практике при разделе имущества обязательно исследуется вопрос о происхождении денежных средств, на которые была приобретена недвижимость. Даже если имущество было приобретено во время брака, но на личные средства одного из супругов, которые принадлежали ему до вступления в брак, переданы в порядке наследования либо были получены в дар, то такое имущество не является общим.
Отказ от супруга
В России брачные контракты не пользуются особой популярностью. Многие считают их наличие признаком недоверия в паре. Поэтому можно пойти иным путем.
Наследство как совместно нажитое имущество рассматривается только в исключительных случаях. Если наследник решил продать то, что ему перешло в порядке наследования, можно попросить супруга написать отказ от прибыли, полученной в результате реализации конкретной собственности.
Иными словами, муж/жена в присутствии нотариуса заявляют, что они не имеют никаких прав на наследство супруга и на прибыль, полученную с его продажи. Тогда имущество признается личным. И полагается только истинному наследнику.
Дети и наследственные споры
Многие интересуются, как наследуется совместно нажитое и личное имущество детьми. Какие права будут иметь потомки на наследство родителей? Нужно ли беспокоиться по этому поводу?
Нет. Ведь в России четко прописано, что у детей нет никаких прав на родительское имущество. Родители тоже не могут предъявлять права на имущество детей. Своим наследством граждане способны распоряжаться так, как они пожелают.
Одновременно с этим наследство родителей в будущем станет имуществом детей. То есть если законные представители ребенка оставили недвижимость нетронутой, то после их смерти потомок получит право наследования оной.
Иными словами, дети будут наследниками собственности родителей. И не более того. Супруги тоже могут наследовать имущество мужа/жены. Что об этом необходимо помнить и знать?
Супруги и наследство
Является ли наследство совместно нажитым имуществом? Нет, но супруг может быть его наследником в будущем. Например, после смерти жены/мужа.
Согласно установленному законодательству, супруги, родители и дети — это наследники первой очереди. Мужьям и женам при этом будут выделять доли как в совместном имуществе, так и в том, что принадлежало супругу ранее в полной мере.
Что это значит? Предположим, что у мужа был добрачный дом, полученный по наследству. Также в браке он приобрел на свое имя квартиру. После его смерти жене полагается сначала 1/2 дома и 1/2 квартиры. Далее оставшиеся половины будут делиться между ней и общими детьми. Именно такие принципы действуют на сегодняшний момент в России.
Как признать наследство общим
Что поможет признать наследство супруга совместным? Этим вопросом редко задаются, но, если знать на него ответ, можно без проблем решить некоторые имущественные споры. Как было подчеркнуто ранее, гражданин должен будет доказать свой вклад в наследство супруга. Признание личной собственности общей происходит через суд.
С собой истцу нужно будет принести:
- иск;
- паспорт;
- платежные квитанции, указывающие на траты на квартиру;
- документы о правах собственности на имущество;
- свидетельство о браке;
- справки о доходах;
- выписки из банков;
- свидетельские показания.
Иными словами, все документы, которые могут подтвердить личные или общие вложения в наследство жены/мужа, пригодятся в суде. Если не получится доказать свои траты, то собственность останется в полной мере супругу-наследнику.
Итоги
Теперь понятно, может ли наследство считаться общим имуществом мужа и жены. В идеале — нет. Но при определенных обстоятельствах граждане могут признать собственность совместной. Делается это в судебном порядке.
На самом деле никаких проблем с данной темой нет. Особенно если не вкладываться в чужое имущество. В противном случае придется либо общаться в суде, либо смириться с тем, что деньги вложены не в общую собственность.
Супруги и дети могут в будущем наследовать личную собственность жен/мужей и родителей соответственно. Но при жизни супруги никаких прав на наследство друг друга не имеют. Такой расклад на практике встречается чаще всего. И на него опирается наибольшее количество граждан. Больше никаких особенностей законодательство не предусматривает.
Как наследуется совместно нажитое имущество после смерти одного из супругов?
По общему правилу, если иные условия не были прописаны в брачном договоре, заключенном между супругами и если между ними не было заключено соглашение о разделе имущества, то совместно нажитое супругами имущество за время брачных отношений является совместной собственностью супругов (см. ст. ст. 33, 34, 38 СК РФ и ст. 256 ГК РФ).
Каким образом наследуется совместно нажитое имущественно после смерти одного из супругов мы расскажем в данной статье.
Общее имущество супругов
Общим считается следующее имущество:
- Любые доходы супругов, в том числе доходы от трудовой деятельности, от предпринимательства и результаты интеллектуальной деятельности супругов. Также к общему имуществу относятся любые полученные супругами выплаты, например: пенсии, пособия, материальная помощь – в общем, любые полученные супругами выплаты, не имеющие специального целевого назначения.
- Имущество в виде недвижимости, движимого имущества, ценных бумаг и долей в капитале, внесенных в любые коммерческие учреждения, например, в кредитные организации, в том случае, если они были приобретены за счет доходов обоих супругов, а также паи и денежные вклады супругов.
- Абсолютно любое имущество, которое было нажито супругами в период брака. При этом не важно, на кого оформлено право собственности и кто именно вносил деньги при приобретении имущества.
Теперь выясним какое же имущество не относится к разряду совместно нажитому?
Согласно ст. 36 СК РФ, к совместно нажитому имуществу не может быть отнесено имущество, которое один из супругов получил по наследству или в виде дара в период брака. Также к общему имуществу не относятся вещи индивидуального пользования, кроме драгоценностей и предметов роскоши.
Доля супруга, пережившего второго, в совместно нажитом имуществе не изменяется со смертью второго супруга и получением доли умершего супруга по завещанию или по праву наследования. Согласно статье 1150 ГК РФ, доля в совместно нажитом супругами имуществе, которая принадлежала умершему супругу, входит в состав наследства и переходит по закону к наследникам. Обычно при определении долей в совместно нажитом супругами имуществе их доли принимаются за равные.
Приведем пример: в совместно нажитой собственности супругов есть квартира. Если один супруг умирает, в наследственную массу включается его половина квартиры. Та же половина, которая принадлежала пережившему супругу, сохраняется за ним без изменений. Изменить эту ситуацию переживший супруг может, если подаст заявление о том, что в имуществе, приобретенном во время брака, его доля отсутствует. При таком заявлении в наследство умершего супруга войдет квартира полностью (см. п. 33 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29 мая 2012 г.).
Чтобы принять в наследство совместно нажитое имущество после смерти одного из супругов, необходимо действовать по приведенной ниже схеме.
Выясняем факт составления завещание
Дело в том, что принцип свободы наследования позволяет наследодателю в своем завещании, которое должно быть заверено нотариусом, распределять доли в совместно нажитом имуществе, руководствуясь только своей волей (см. ст. ст. 1118 – 1119 ГК РФ).
Несколько ограничивает этот принцип только правило об обязательной доле в наследстве, согласно которому наследодатель не может лишить наследства своих детей, не достигших совершеннолетия или лишенных способности к труду, а также нетрудоспособного супруга, родителей и иждивенцев, признанных нетрудоспособными.
Правило об обязательной доле касается всех лиц, которые находятся на иждивении у завещателя и подразумевает, что все иждивенцы в любом случае получат не менее половины от той доли, которая причитается каждому из них по закону, независимо от того, что написано в завещании. Это так называемая «обязательная доля», в которую входит все имущество, которое наследник получает из наследства при наличии оснований для этого (ст. 149 ГК РФ).
Учитываем правила завещания по закону
Наследование происходит по закону, если умерший супруг не оставил завещания.
Существует очередность наследования, прописанная в статьях 1142-1145 и 1148 ГК РФ. Подробнее смотрите в ст. 1141 ГК РФ. Если несколько наследников входят в состав одной очереди наследования, их доли наследования должны быть равными, если только в наследовании не участвуют наследники по праву представления.
В первую очередь наследования входят дети, супруг и родители покойного (ст. 1142 ГК РФ).
В простейшем случае, когда нет брачного договора или решения суда о разделе имущества, и между наследниками все вопросы решены и спора нет, тогда наследственная масса, согласно статье 39 СК РФ, составляет ровно половину всего совместно нажитого имущества. То есть, если имущество – это квартира, то половина квартиры включается в наследственную массу, и эта половина наследуется пережившим супругом или им и оставшимися наследниками из первой очереди наследования в равных долях.
Если же один из наследников по закону умирает или одновременно с наследодателем, или до момента вскрытия наследства, то его доля переходит к его потомкам, в равных долях делясь между ними (п. 1 ст. 1146 ГК РФ). Пример: умирает мать и ее единственный сын. В этом случае дети сына получают в равных долях всю наследственную массу.
Порядок принятия наследства
Чтобы принять наследство, согласно ст. 1153 ГК РФ, наследник обращается к нотариусу, принимающему в нотариальном округе последнего места жительства умершего наследодателя и подает ему заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство или заявление о принятии наследства. Можно подать как первое, так и второе заявление на свой выбор. Можно совместить оба эти заявления, обычно так и делают: в заявлении о принятии наследства пишут просьбу выдать свидетельство о праве на наследство.
Нужно иметь в виду, что при подаче заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, этого будет достаточно для того, чтобы наследство считалось принятым наследником даже без подачи заявления о принятии наследства (см. п. 1 разд. IX Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных Решением Правления ФНП от 27-29 февраля 2007 г. (Протокол № 02/07), п. п. 18-20 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных Правлением ФНП 28 февраля 2006 г.).
В нотариальной палате района проживания умершего наследодателя можно уточнить контакты нотариуса нотариального округа, в котором был зарегистрирован наследодатель (см. ст. 123.16-3 ГК РФ).
Согласно ГК РФ (п. 1 ст. 1114), днем открытия наследства является дата смерти наследодателя. На принятие наследства выделяется период времени до шести месяцев с даты открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ и п. 42 Методических рекомендаций от 28 февраля 2006 г.).
Если случилось так, что срок оказался упущен, есть возможность приобрести наследство через признание права на наследство по суду, через восстановление пропущенного срока и через признание остальными наследниками пропустившего наследника вступившим в наследство и подачей соответствующего заявления нотариусу от имени всех наследников (ст. 1155 ГК РФ и п. п. 43 и 44 Методических рекомендаций от 28 февраля 2006 г.).
Порядок подготовки и представления документов нотариусу
Для получения оснований для выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус должен получить определенные документы, подтверждающие определенные сведения (см. п. 14 раздела IX Методических рекомендаций от 28-28 февраля 2007 г. и ст. ст. 72 и 73 Основ законодательства РФ о нотариате):
- Свидетельство о смерти из ЗАГСа, из этого документа нотариус возьмет факт смерти, место и момент смерти наследодателя.
- Если наследование будет по завещанию – завещание как основание для призвания к наследованию. Если наследование по закону – другие подтверждающие права наследников документы, такие как свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.п..
- Документ, подтверждающий стоимость имущества, переходящего по праву наследования. Достаточно будет представить документы из БТИ, подтверждающие инвентаризационную стоимость.
- Подтверждение того, что имущество принадлежало наследодателю по праву собственности. Свидетельство о праве собственности, или выписка из ЕГРН (ранее ЕГРП). Документ из ЕГРН нотариус запрашивает самостоятельно за три дня с момента обращения наследников.
- Соответственно, требовать предоставления документов о праве собственности у наследников нотариус не вправе (см. ст. 47.1 Основ законодательства РФ о нотариате, ч. 14 ст. 62 Закона № 218-ФЗ от 13 июля 2015 г.).
Выдача свидетельства о праве на наследство облагается госпошлиной, размер которой пропорционален доле наследника в праве собственности на имущество (см. ст. 22 Основ законодательства о нотариате, пп. 3 п. 1 ст. 333.25 и пп. 22 п. 1 ст. 333.24 НК РФ).
В каком размере платится госпошлина (или нотариальный тариф) за выдачу свидетельства о праве на наследство?
- Для первой очереди наследования – родным детям, усыновленным детям, супругу и родителям, братьям и сестрам госпошлина установлена в 0,3% от стоимости имущества, переходящего в наследство. Однако пошлина не может быть больше 100 000 рублей.
- Для всех остальных наследников пошлина равна 0,6% от стоимости имущества, но не более 1 000 000 руб.
Кто имеет право не платить госпошлину при вступлении в наследство?
Несовершеннолетние наследники и те наследники, которые проживали совместно с наследодателем и проживают в его квартире и после его смерти, имеют право не платить пошлину (пп. 22 п. 1 ст. 333.24, п. 5 ст. 333.38 НК РФ).
Если у нотариуса появятся вопросы, которые существующими документами не разрешить , он может потребовать предоставить и другие документы.
Порядок получения свидетельства о праве на наследство
Срок выдачи свидетельства о праве на наследство – после истечения с момента вскрытия наследства шести месяцев.
Если нотариус не имеет никаких вопросов по имеющимся наследникам, которые обратились за свидетельством, и возможных наследников, он имеет право выдать свидетельство и до этого шестимесячного срока (ст. 1163 ГК РФ).
Мы рассмотрели порядок оформления права наследства на долю в общем имуществе супругов на примере недвижимости, но порядок одинаков для всех видов имущества. Единственное исключение составляет имущество в виде долей в уставном капитале организаций. Специфика данного вида имущества раскрывается в Методических рекомендациях по теме «О наследовании долей в уставном капитале ООО». Этот документ был утвержден на заседании Координационно-методического совета нотариальных палат ЮФО, С-К ФО, ЦФО России 28-29 мая 2010 г.