Обязательная супружеская доля в наследстве
Оставил умерший завещание или нет, часть его имущества должны получить некоторые ближайшие родственники. Их называют необходимыми наследниками. Закон устанавливает ограничение свободы завещания, чтобы обезопасить определенные категории людей.
Нормы, в которых указаны обязательные наследники, появились еще в римском праве. Современное законодательство гарантирует долю наследства, даже если в завещании написано, что родственникам не должно достаться ничего, либо указана меньшая доля и все имущество отписано другим людям.
Суд может решить вопрос о передаче наследства вопреки воле составителя завещания.
Кто имеет право на обязательную долю
В соответствии с п.1 ст. 1149 ГК РФ, обязательная доля положена:
- несовершеннолетним и нетрудоспособным детям умершего, в том числе усыновленным;
- нетрудоспособным супругам и родителям;
- иждивенцам.
Последних делят на две категории:
- Законные наследники с признанной нетрудоспособностью на день смерти завещателя. Они должны находиться на его иждивении не менее года; совместное проживание не обязательно.
- Иждивенцы, не входящие в законный список наследников, но зависящие от наследодателя не менее года; совместное проживание обязательно.
Отдельно разберем термин «нетрудоспособные». К этой категории относятся и несовершеннолетние, и пенсионеры, в том числе если у них есть государственные выплаты по инвалидности или по старости. Исключение — родственники и иждивенцы, которые ушли на пенсию раньше по льготным условиям. Несовершеннолетние дети до 18 лет — обязательные наследники, несмотря на то что они уже могут работать.
Важно учесть, что доля рассчитывается, если права перечисленных категорий людей нарушаются завещанием. Когда в документе указаны соответствующие или большие доли, их перерасчет не требуется. Вступившие в наследство родственники получают не только права, но и обязанности. Так, они должны возместить расходы на управление имуществом и его охрану, а также долги умершего.
Кто не имеет права
Не все ближайшие родственники получают наследство, даже если родство будет доказано. Например, дети, на которых человека лишили родительских прав, проживающие в другой семье — усыновленные при жизни биологического отца или матери. Есть и исключения: по договоренности с усыновителями могут быть сохранены правоотношения с одним из родителей либо их родственником.
Еще одна интересная категория — наследники по трансмиссии. Это ближайшие родственники прямого наследника. В случае с обязательными долями они не получат ничего от человека, который умер вскоре после завещателя, не успев принять наследство. Кроме того, внуки и правнуки наследодателя также не претендуют на обязательную долю, даже если их родителей тоже не стало до открытия наследства.
Ст. 1117 ГК РФ позволяет признать наследников «недостойными», это касается и обязательной доли. Это происходит в случае, когда в судебном порядке доказаны умышленные противоправные действия по отношению к завещателю или его наследникам. То же касается людей, которые должны были содержать умершего, но уклонялись от обязанностей.
Размер обязательной доли
Для завещаний, зарегистрированных после 1 марта 2002 года, обязательная доля составляет не менее половины того, что наследник мог получить по закону.
То есть если в завещании указано много людей, их доли будут уменьшаться пропорционально, чтобы добрать необходимое имущество для обязательных наследников. Раньше размер доли был выше.
В случае когда завещание составлено ранее 1 марта 2002 года, родственники получат не менее 2/3 доли независимо от его содержания.
Monkey Business Images/Shutterstock
Чтобы рассчитать размер наследства, учитывают всех законных родственников и иждивенцев умершего. Например, в завещании отца указано, что он оставляет квартиру одному из сыновей. При этом второй его ребенок признан нетрудоспособным и имеет право на обязательную долю.
Если бы умерший не написал завещания, закон присудил бы братьям по половине квартиры. Так как обязательная доля — это 1/2 от возможного наследства по закону, нетрудоспособный сын имеет право на половину половины, то есть 1/4 имущества.
Получается, что указанный в завещании наследник получит 3/4 доли в квартире, а второй — 1/4.
При расчетах учитывается стоимость всего имущества, включая мебель и технику в квартире, личный транспорт и счет в банке. При этом неважно, указаны они в завещании или нет.
Если наследодатель упомянул в документе одну квартиру, а их у него две, между наследниками разделят всю имеющуюся недвижимость. Каждую конкретную ситуацию суд изучает в законном порядке.
При рассмотрении дела может быть отказано в выдаче обязательной доли, если речь идет о квартире, к которой вы не имеете отношения, а другой наследник живет в ней и распоряжается имуществом.
Отказ от обязательной доли
Сразу после смерти человека нотариус учреждает «наследственный фонд». Для этого подробно учитываются все пожелания умершего, указанные в завещании. По желанию наследодателя, имущество может выдаваться не разово, а например, ежегодно или ежемесячно, в денежном эквиваленте.
Если вам присудили обязательную долю в наследстве, вы можете от нее отказаться, чтобы не брать на себя расходы и долги умершего. Но нельзя сделать это в пользу другого человека, указанного в завещании.
Ваш отказ и без того автоматически увеличит долю каждого из наследников, которые вступят в права.
Если обязательный наследник — несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный, отказ должны рассмотреть органы опеки и попечительства.
Супружеская доля в наследстве: по закону, по завещанию
Время чтения 12 минут Спросить юриста быстрее. Это бесплатно! Размер шрифта: A+ | A−
Обязательная супружеская доля в наследстве по закону выделяется в пользу мужа либо жены после смерти одного из них. Причем наличие ранее подготовленного завещания не влияет ни на сам процесс, ни на размер части, передаваемой в собственность одному из супругов.
А вот имущество, оставшееся после формирования доли мужа либо жены, являет собой ту самую наследственную массу, которая и будет впоследствии разделена между преемниками, заявившими о себе.
Причем обладатель супружеской части также входит в список наследников и имеет первоочередное право на владения покойного партнера по браку.
Супружеская доля: суть понятия
Например, подобное возможно если после смерти одного из супругов его дети, рожденные от брака с предыдущей женой, желают разделить все без исключения владения покойного между собой. При этом преемники игнорируют тот факт, что объекты наследства нажиты их отцом в совместном браке с другой женщиной. Соответственно последняя обладает абсолютными правами на определенную имущественную долю, выделенную из общей массы таких владений. В юридической сфере такая часть обозначается формулировкой «супружеская доля».
Выдел обязательной части, которая после похорон одного из брачных партнеров переходит ко вдовцу либо вдове, происходит на основании положений, касающихся их совместных владений. Поэтому, чтобы четко разобраться, что такое супружеская доля в наследстве, для начала стоит рассмотреть эти нюансы.
Под общим имуществом супругов, состоящих в законном брачном союзе, подразумевают те владения и ценности, что были нажиты ими совместно за период семейной жизни. Обычно такими объектами выступают (параграф 34 Семейного Кодекса РФ):
- движимые и недвижимые объекты, приобретенные партнерами по браку в период семейной жизни – квартиры, дома, транспортные средства, земельные участки, предметы бытовой техники и прочее;
- доходы мужа или жены, полученные в результате предпринимательской деятельности либо наемного труда;
- денежные средства, предоставляемые супругам в виде социальных пособий, стипендий, пенсионных начислений;
- ценные бумаги, вклады, паи и доли в уставных капиталах фирм и предприятий, причем не имеет значения на кого из супругов таковые зарегистрированы, если они приобретались на общие средства.
В случае развода собственность, признанная общей, подлежит разделу. Аналогичным образом поступают, когда один из супругов скончался.
В этом случае человек, переживший своего партнера, обладает абсолютным правом на получение ½ от общей массы совместно нажитых владений (если иное не предусмотрено брачным договором).
Собственно, та часть, что переходит к живому супругу, и обозначается как супружеская доля.
Например, после смерти мужа в качестве совместно нажитых имущественных объектов осталась квартира. Половина недвижимости в обязательном порядке отходит супруге, потому как такие владения считаются общими, соответственно и делятся поровну. Причем такой процесс предусмотрен законодательством, поэтому жена покойного в любом случае может рассчитывать на положенную ей часть.
Стоит пояснить, что супружеская доля не гарантирует супругу получения конкретных объектов. В подобных случаях речь идет скорее о денежном эквиваленте. Хотя, разумеется, возможны варианты.
Кроме того, помимо совместного имущества, существует понятие «личное имущество» (статья 36 СК). Такой формулировкой обозначают следующие предметы и объекты:
- приобретенные супругами до момента регистрации брачных отношений;
- полученные кем-либо из брачных партнеров в дар уже в период брака;
- унаследованные супругом/супругой после узаконивания семейных отношений.
А также к личному имуществу относят:
- компенсационные выплаты;
- патентные права;
- авторские права;
- предметы персонального использования, например, одежда (исключение – предметы роскоши и драгоценности).
Личное имущество считается безраздельно принадлежащим его владетелю. Соответственно при формировании супружеской доли такие объекты в расчет не принимаются.
Из чего формируется наследственная масса
Само по себе наследование предполагает переход прав на какие-либо объекты, принадлежащие покойному лицу. В качестве такого имущества могут выступать:
- движимое имущество;
- недвижимость (дом, квартира, земля);
- вклады, активы;
- драгоценности и прочее.
В случае смерти гражданина все его имущество автоматически становится наследственной массой, которая и подлежит разделу между его преемниками. Причем размер долей может быть разным.
Так, если процедура перехода прав проводится в порядке очередности по закону, то части будут равны. В случае зачитанного завещательного распоряжения, доли определяются согласно последней воле покойного, изложенной в документе.
Некоторые преемники, узнав о смерти родственника, предпринимают действия для раздела всего имущества, полагая, что все владения покойного входят в наследственную массу. Однако это не так. Супружеская доля в состав наследства не включается.
Например, супруги за период совместной жизни приобрели землю и возвели на ней жилой дом. После смерти жены, от общего имущества отделяется ровно половина, которая переходит в безраздельное владение к ее законному мужу. А вот оставшаяся часть составляет ту самую наследственную массу, которая далее подлежит разделу между преемниками.
Что касается личного имущества умершего супруга, таковое не остается без внимания. Владения этой категории также включаются в наследство и передаются преемникам в общем порядке.
Таким образом супруг/супруга умершего человека обладают правом на следующие доли в имущественной массе:
- супружеская доля – 50% от имущества, нажитого в брачном союзе;
- доля первоочередного преемника в общей наследственной массе, если идет речь о наследовании по закону (согласно параграфу 1142 супруги, дети и родители считаются первыми претендентами на имущество почившего).
Например, после смерти мужа остался дом, построенный им совместными усилиями с женой. Наследниками выступают супруга и сын. Жена получает супружескую долю в качестве половины дома.
Вторая часть считается наследственной массой и делится между женщиной и сыном пополам. Соответственно в итоге женщина владеет законной половиной и ½ от части дома, принадлежащей супругу.
Их сыну достается ¼ часть от всего дома.
Если имеет место завещание
Однако здесь стоит пояснить, что супружеская доля в наследстве по завещанию формируется в том же порядке, что и при отсутствии посмертного распоряжения (параграф 1150 ГК). Проще говоря, половина от общего имущества переходит супругу, пережившему своего партнера, в любом случае. Лишить человека этой законной части в принципе невозможно. Вдова или вдовец, так или иначе, получают половину нажитого в браке.
Случается, что при составлении распорядительного документа человек не учитывает право брачного партнера на супружескую часть и завещает имущество кому-либо в полном объеме. Например, квартиру.
Такие случаи требуют рассмотрения в судебной инстанции, потому как посмертную волю требуется оспорить, тем более, что для этого имеются законные основания.
Также допускается мирное соглашение между преемниками.
Допустимо ли изменить размер супружеской доли
Согласно правилам, имущественная часть вдовца, либо вдовы в общих владениях составляет ровно половину, права на которую переходят к человеку после смерти брачного партнера. При этом достаточно часто у заинтересованных лиц возникает интерес относительно того, можно ли увеличить или уменьшить супружескую долю.
Законодательство определяет ситуации, когда корректировка размера допустима. Основаниями для изменения доли выступают (статья 39 СК):
- наличие детей младше 18 лет;
- полная либо частичная нетрудоспособность брачного партнера;
- причинение супругом серьезного ущерба семье посредством злоупотребления спиртным, употребления наркотических веществ, неконтролируемой игромании либо намеренного вредительства, уклонения от участия в жизни семейства без достойных причин.
Также на размер доли могут повлиять положения брачного контракта, составленного до момента заключения семейного союза.
Возможен ли отказ от причитающегося имущества
Вдова или вдовец могут по собственному желанию написать отказ от выделения супружеской доли в наследстве. Такая возможность предусмотрена параграфом 236 Гражданского Кодекса.
Причем никто не вправе препятствовать либо принуждать к составлению отказной бумаги. Однако нотариус обязан дать пояснения относительно последствий. Под таковыми подразумевают:
- отказ от прав собственности на часть имущества, нажитого в период семейной жизни;
- переход супружеской доли в состав общей наследственной массы, которая впоследствии делится между всеми преемниками.
Отказ от доли представляет собой письменное заявление. Документ составляется собственноручно вдовцом либо вдовой и заверяется нотариальным сотрудником.
Порядок выделения доли
В этом случае алгоритм действий вдовца или вдовы заключается в следующих этапах:
- Обращение к нотариусу с заявлением о выделе супружеской доли из общего имущества брачных партнеров. Запрос подается в нотариат по месту открытия наследства. К форме заявления прилагается пакет бумаг.
- Выдача свидетельства о праве собственности на часть сформированной имущественной массы. Причем долю допускается оформить ранее, чем истечет шестимесячный срок, установленный для принятия прав на наследство.
В свою очередь нотариальный сотрудник не вправе отказать в выдаче такого свидетельства. К тому же в его полномочия входит оповещение остальных преемников о выделении имущественной доли, предназначенной по закону вдовцу или вдове.
Причем согласие на процедуру от наследников, заявивших о себе, не требуется. Уведомление таковых происходит лишь для того, чтобы в случае необходимости преемники могли оспорить это нотариальное действие в судебной инстанции. Препятствовать выделу супружеской доли наследники не могут.
Если же вдовствующий муж или жена признаются единственным наследником, то процедура выдела супружеской доли вовсе не потребуется. Потому как наследство так или иначе перейдет к человеку, пережившему своего брачного партнера. При таких обстоятельствах гражданин будет считаться единственным и полноправным владельцем собственности, оставшейся после смерти своей второй половины.
Текст заявления
Обычно бланк запроса предоставляется в момент обращения клиента. Типовой образец предусматривает следующие графы для заполнения:
- наименование и адресные сведения нотариальной фирмы;
- информация о составителе заявления – Ф.И.О., данные о месте проживания;
- название бумаги;
- сведения о покойном – Ф.И.О., фиксированная дата смерти, последнее место жительства;
- описание общего имущества супругов в виде перечня;
- пояснение о наличии либо, наоборот, отсутствии брачного соглашения;
- просьба выделить супружескую часть из общей имущественной массы;
- дата подачи заявки;
- подпись заявителя.
В случае затруднений нотариус поможет грамотно заполнить стандартную форму и укажет на недочеты, если бланк был составлен заранее.
Какие бумаги потребуется подготовить
Документальное сопровождение заявки на выдачу свидетельства о формировании доли супруга/супруги предполагает передачу в руки нотариуса ряда бумаг, без которых процедура попросту не состоится.
Заявителю потребуется подготовить:
- удостоверение личности;
- свидетельство о смерти брачного партнера;
- свидетельство, указывающее на факт регистрации семейного союза в органах ЗАГС;
- документация на совместное имущество – правоустанавливающие бумаги, технические паспорта, справки из ЕГРН, оценочные заключения;
- брачный договор, если бумага была составлена ранее;
- согласие от органов опеки, если у покойного имеются дети, не достигшие 18 лет.
Предоставленные документы проходят тщательную проверку. В частности, сверяются данные, изложенные в них и сведения, указанные в заявлении. Лишь после того, как нотариус удостоверится в законности требований и достоверности информации, им будет подготовлено свидетельство о назначении супружеской доли.
Супружеская доля, положенная мужу либо жене, пережившим партнера по браку, выделяется в обязательном порядке и составляет ровно половину от имущества, нажитого совместно.
Эта часть переходит в собственность вдовца или вдовы в полном объеме и в состав наследства не включается. Однако допускается отказ от такой доли, но исключительно с согласия законного обладателя, подтвержденного соответствующим заявлением.
Также размер обязательной части может быть изменен, но для такой процедуры должны найтись крайне веские основания.
12.2. Выделение супружеской доли в наследстве
Как указывается в п. 1 ст. 256 ГК РФ, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Аналогичное правовое регулирование режима собственности супругов установлено в Семейном кодексе Российской Федерации (ст. 33, 34, 36, 39). Таким образом, совместная собственность супругов возникает в силу прямого указания закона. Если супруги при жизни не заключили брачный договор, или один из них не приобрел имущество по безвозмездной сделке, то имущество, приобретенное ими в период брака на совместные средства, поступает в их совместную собственность, при этом доли супругов признаются равными.
Принадлежащее пережившему супругу наследодателя право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью.
Вместе с тем, в соответствии со ст.
1150 ГК РФ совместным завещанием супругов или наследственным договором можно предусмотреть иные правила и условия наследования общего имущества пережившим супругом.
Доля умершего супруга в этом имуществе, определяется в соответствии со ст. 256 ГК РФ. Кроме того, при определении доли пережившего супруга необходимо выяснить факт приобретения имущества в период брака на совместные средства. К имуществу, нажитому супругами во время брака законодатель в ст.
34 СК РФ относит доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. Режим совместной собственности супругов распространяется на все нажитое в браке имущество и в тех случаях, когда один из супругов в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода. При этом следует учитывать, что согласно п. 2 ст. 256 ГК РФ имущество, принадлежащее каждому из супругов, может быть признано судом их совместной собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества. Приведенное правило не применяется, если брачным договором между супругами предусмотрено иное.
В качестве подтверждения принадлежности пережившему супругу половины общего с наследодателем имущества выступает свидетельство оправе собственности на долю в общем имуществе супругов, выдача которого предусмотрена в ст. 75 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.
В случае смерти одного из супругов, выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов производится нотариусом по месту открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга с извещением наследников, принявших наследство.
Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака.
На основании письменного заявления наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть определена и доля умершего супруга в общем имуществе.
это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. принадлежащая собственнику часть имущества, находящегося в собственности двух или более лиц (общей собственности). принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Нематериальные блага, неимущественные права и обязанности, а также имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина и др.) в состав наследства не входят.
Верховный суд РФ разъяснил, как делится общее имущество супругов — Российская газета
Важное толкование закона о наследстве сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Она пересматривала решение местных судов, которые разбирались с долями умершего человека в общей семейной собственности супругов.
Определить долю отца попросил суд его сын от предыдущего брака. Отец истца умер, а его супруга не смогла договориться с взрослым сыном от предыдущего брака о разделе оставшегося наследства.
Такие семейные наследственные споры встречаются в практике всех без исключения судов. Они сложны, болезненны для участников спора и не дешевы. Да и по времени могут тянуться годами. Поэтому, оказавшись в похожей ситуации, важно понимать главные аргументы, которыми руководствуются самые грамотные судьи страны при разрешении подобных споров.
В иске, который в один из районных судов Башкирии принес гражданин, была просьба — определить доли своего отца в составе совместной собственности супругов. А еще сын попросил включить в состав наследства пай в гаражном кооперативе, половину доли в праве собственности на земельный участок и взыскать с вдовы половину стоимости автомобиля.
Сын в суде объяснил, что при жизни отца и его жены были куплены участок земли и автомобиль. А еще отец был членом гаражного кооператива, в который вступил еще до брака.
С заявлением о принятии наследства к нотариусу одновременно обратились вдова и сын. Но сыну нотариус объяснил, что участок он не наследует, так как земля оформлена на супругу умершего, а машина продана сразу после смерти наследодателя.
Районный суд, а позже и республиканский Верховный сыну отказали. Ему пришлось дойти до Верховного суда страны. Там в Судебной коллегии дело изучили и сказали, что и районный суд, и апелляция допустили ошибки при разрешении этого спора.
Бесплатная передача участка одному из супругов не делает ее личной собственностью
Вот что увидел в материалах этого дела Верховный суд РФ. Во время брака постановлением районной администрации женщине был предоставлен бесплатно в собственность участок земли — «для ведения садоводства». И право собственности на эти сотки зарегистрировано, как положено. Муж женщины умер спустя два года после регистрации земли.
Местные суды, когда отказывали сыну, сказали, что включить в состав наследства и отдать ему половину участка невозможно, так как на эти сотки не распространяется «режим совместной собственности».
Потому как право собственности на землю возникло у гражданки «в порядке приватизации на безвозмездной основе, а совместные средства супругов на приобретение участка затрачены не были».
С таким выводом Верховный суд не согласился и заявил, что судами «допущены существенные нарушения норм материального права». Вот какие это нарушения.
В статье 1112 Гражданского кодекса сказано, что в состав наследства входят вещи и имущество, принадлежащее человеку на день открытия наследства. В этот перечень входят и имущественные права.
В статье 1150 того же кодекса говорится, что принадлежащее пережившему супругу по завещанию или по закону право наследования не умаляет его права на ту часть имущества, которая была совместной собственностью супругов.
Доля умершего супруга в этом имуществе входит в состав наследства и переходит наследникам по 256-й статье Гражданского кодекса.
Верховный суд напомнил о постановлении своего пленума, специально посвященного делам о наследстве (от 29 мая 2012 года N 9). Там сказано, что в состав наследства после смерти человека, состоявшего в браке, входит его доля в семейном имуществе, причем независимо от того, на кого это имущество было оформлено, кто его покупал и платил за него. Исключение — условия брачного договора.
Из всех приведенных норм Верховный суд делает вывод — в нашем случае при определении доли сына на участок и включении этой доли в общее наследство юридически важным является определение правового режима этой собственности на день открытия наследства. То есть можно ли отнести участок к общему имуществу супругов или к личной собственности вдовы.
Семейный кодекс говорит, что к общему имуществу относится купленное на общие доходы движимое и недвижимое имущество — жилье, машины, мебель и так далее. И не важно, на кого оно записано и кто платил. Но то, что получено каждым супругом до брака или в браке в дар, по наследству или «по иным безвозмездным сделкам», это собственность каждого супруга в отдельности.
Верховный суд РФ не согласился с мнением районного суда, что полученная женщиной в собственность земля была передана ей администрацией района безвозмездно, значит, считается ее личной собственностью.
Высокий суд заявил, что бесплатная передача органом местного самоуправления участка одному из супругов во время брака не может являться безусловным основанием, отнести сотки к личной собственности мужа или жены. Это противоречит Семейному и Гражданскому кодексам.
Поэтому супружескую долю наследодателя на совместно нажитое имущество надо включить в наследство.
Местные суды должны теперь решить вопрос — относится ли участок земли к общему имуществу супругов с учетом разъяснений Верховного суда РФ.
Супружеская доля в наследстве
Супружеская доля – это часть совместно нажитого имущества супругов, которая принадлежит пережившему супругу после смерти второго супруга.
Самого определения супружеской доли в российском законодательстве нет, но ее статус в наследстве пережившего супруга определен в ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате и ст. 1150 Гражданского кодекса (ГК РФ).
Нужно различать понятия «супружеская доля» и «наследственная доля».
Сначала объясним, что такое супружеская доля и какое значение она имеет для наследования.
Дело в том, что в России подавляющее большинство супружеских пар владеют всеми своими вещами на праве общей совместной собственности. Вступая в брак, люди не заключают брачного договора и не оформляют договорами о разделе имущества собственность на крупные покупки, включая недвижимость.
- Если нет особых договоров, то считается, что муж и жена владеют всем на праве общей совместной собственности, то есть каждому из них принадлежит половина всего совместно нажитого имущества.
- Переживший супруг имеет право на выделение супружеской доли из наследственной массы.
- В результате, когда один из брачных партнеров умирает раньше другого, из их общих вещей надо сначала выделить часть пережившего супруга, так как наследством является не все совместно нажитое имущество, а только часть умершего.
- Доля пережившего супруга составляет ½ от совместно нажитого имущества мужа и жены.
А наследственная доля — это та часть имущества, которая будет причитаться конкретному наследнику. Она высчитывается из наследственной массы, то есть из имущества умершего после выдела супружеской доли для пережившего брачного партнера.
Что именно из наследства является совместно нажитым имуществом?
- После смерти одного из супругов его наследники встают перед чисто юридическим вопросом: считается ли наследство совместно нажитым имуществом?
- Супружеская доля выделяется из общего имущества супругов.
Важно! Имущество, приобретенное во время брака, является совместно нажитым независимо от того, на кого оно оформлено или от чьего имени приобреталось.
Совместно нажитое имущество
Статус совместной собственности супругов определяется ст. 34 Семейного кодекса (СК РФ).
Совместное имущество супругов включает в себя:
- зарплаты обоих супругов;
- их пенсии и пособия;
- их доходы от предпринимательской деятельности;
- их доходы от использования результатов интеллектуальной деятельности;
- денежные вклады любого из супругов;
- материальная помощь;
- компенсация ущерба, выплаченная кому-то из супругов (например, в связи с производственной травмой, иным повреждением здоровья);
- приобретенные движимые и недвижимые вещи;
- приобретенные ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале.
Право на общее имущество принадлежит и тому супругу, который не имел самостоятельного дохода (например, занимался домашним хозяйством или детьми).
Личное имущество супруга
Не все имущество супругов является общей совместной собственностью. В совместно нажитом имуществе супругов выделяют совместную собственность супругов и личное имущество каждого из супругов.
- Общая собственность супругов – это совместно нажитое имущество супругов без учета личного имущества каждого из них.
- Личное имущество супругов – это имущество, которое считается принадлежащим одному из супругов и не подлежит разделу в случае расторжения брака или смерти одного из них.
- В личное имущество входят (ст. 36 СК РФ):
- вещи индивидуального пользования – это одежда, обувь, косметика, украшения (недорогие), лекарства и тому подобное имущество, чем пользовался один из супругов, хотя оно и покупалось на общие деньги в период брака;
- добрачное имущество – квартиры, дома, их части, земельные участки, доли в уставных капиталах, иное имущество, которое принадлежало человеку до вступления в брак;
- вещи, полученные человеком по безвозмездным сделкам – то, что один из супругов получил в дар или в наследство, находясь в браке.
Если муж, например, подарит жене долю в квартире или в доме, то эта часть станет ее личным имуществом. Значит, из этой части недвижимости нельзя будет выделить супружескую долю умершего мужа, так как оно не будет считаться совместно нажитым.
Наследственная доля пережившего супруга
Наследственная доля – это часть наследственной массы (наследуемого имущества покойного), которая причитается определенному наследнику.
Наследственная масса или состав наследства – это все имущество, а также имущественные права и обязанности, которые подлежат разделу между наследниками.
Наследство при смерти одного из супругов
Имущество, нажитое супругами во время официального брака, признается их совместным. При этом не имеет значения, на чье из супругов имя оно оформлено — владеть пользоваться и распоряжаться им они могут в равной степени. Как совместно нажитое имущество наследуется одним из супругов — рассказываем на Brobank.ru.
Какое имущество называется совместно нажитым
Семейное законодательство четко разграничивает, какое имущество принадлежит обоим супругам, а какое — нет. Ответ на вопрос дается в ст. 256 ГК РФ. Под категорию «совместно нажитое» подпадает следующее имущество:
- Доходы каждого из супругов от трудовой или предпринимательской деятельности — включая пенсии, пособия, проценты по вкладам, доходы с продажи какого-либо имущества.
- Движимое и недвижимое имущество, приобретенное с момента государственной регистрации брака — включая и ценные бумаги, паи, ПИФы, доли в коммерческих организациях, брокерские счета.
- Любое другое имущество — за исключением предметов личного пользования.
Драгоценные украшения являются предметами личного пользования, но включаются в состав совместного имущества. При этом стороны могут решить вопросы о том, кому и какое имущество принадлежит путем заключения брачного контракта (договора). Не является совместно нажитым имущество, полученное одним из супругов в дар или по наследству.
По умолчанию каждый из супругов владеет по ½ от общей имущественной массы. Несмотря на это, переживший второго супруга супруг сохраняет за собой право на наследование оставшейся части.
К примеру, если наследуется часть квартиры, то второй супруг, имея свою долю, может рассчитывать на наследовании части другой половины недвижимости.
Для использования этого права следует придерживаться определенной последовательности действий.
Узнать о наличии завещания
Умерший супруг может воспользоваться своим правом на составление завещания для распоряжения своей долей в совместно-нажитом имуществе. Поэтому второму супругу в первую очередь необходимо узнать о наличии завещания.
Оно составляется с учетом принципа свободы распоряжения. Этот принцип нарушается только в том случае, если среди родственников есть лица, в отношении которых предусмотрена обязательная доля в наследстве. Отменить или изменить это правило наследодатель не сможет.
Особенности наследования по закону
Если нет завещания, то имущество наследуется по закону: ½ часть от всей имущественной массы распределяется между представителями первой очереди в равной степени. К первой очереди относятся: родители, дети или супруг наследодателя (ст. 1142 ГК РФ).
При отсутствии судебного решения или брачного контракта, в наследственную массу включается половина совместно нажитого имущества. На практике, ее наследует второй супруг единолично. Реже имущество делится на всех наследников поровну.
Принятие наследства
Для принятия наследства второй супруг подает нотариусу по месту жительства заявление, в котором фигурирует просьба в выдаче свидетельства о праве на наследство. С момента подачи этого заявления наследство считается принятым. Данные нотариуса, к которому нужно обращаться, уточняются в Нотариальной палате по региону проживания.
Срок подачи заявления — полгода с момента открытия наследства. Моментом открытия наследства признается день смерти наследодателя (п. 1 ст. 1154). При наличии уважительных причин этот срок восстанавливается через суд.
Какие документы нужно предоставить нотариусу
Нотариус не выдаст свидетельство о праве на наследство, если наследник не предоставит пакет документов. Второй супруг — не исключение, поэтому будет необходимо приготовить следующие бумаги для совершения нотариального действия:
- Свидетельство о смерти.
- Правовые основания для наследования: при наследовании по закону — свидетельство о браке, при наличии завещания — оригинал документа.
- Подтверждение того, что имущество принадлежало наследодателю на правах собственности — к примеру, ЕГРН, если наследуется часть квартиры или частного дома.
- Сведения о стоимости имущества — информация может подтверждаться результатом независимой оценки, проведенной специализированной организацией.
Также потребуется уплатить государственную пошлину по нотариальному тарифу, в соответствии со ст. 333.24 НК РФ. Исчерпывающего списка документов не существует, поэтому нотариус вправе потребовать дополнительные бумаги и сведения, если в этом возникнет необходимость.
Получение свидетельства о праве на наследство
Это завершающий этап процедуры наследования. Свидетельство выдается не ранее, чем через шесть месяцев с момента смерти наследодателя. Этот срок выдерживается с целью соблюдения прав всех наследников, которые пока не подали заявление нотариусу.
В соответствии со ст. 1163 ГК РФ, нотариус вправе сократить этот срок, если у него не возникает сомнений, что на этот момент обратились все лица, претендующие на наследство. Вместе с этим, подобное на практике встречается не часто.
На основании полученного свидетельства супруг (наследник) вступает в права собственности на положенную долю имущества.
Описанный порядок наследования остается неизменным независимо от того, какое имущество наследуется — квартира, автомобиль, банковский вклад, брокерский счет, деньги.
При наследовании специфических видов имущества, к примеру, доли в уставном капитале, применяются отдельные правила, а которых наследника уведомляет нотариус.
Частые вопросы
Кто освобождается от госпошлины при наследовании квартиры (дома)? От уплаты государственной пошлины освобождаются несовершеннолетние наследники, а также лица, проживающие с наследодателем на момент смерти, и продолжающие проживать в квартире (доме) на момент принятия наследства.
Если остальные наследники первой очереди не откажутся от своих долей в наследстве? В этом случае ½ совместно нажитого имущества будет разделена на всех представителей первой очереди.
Как распределяется имущество, если супруг единственный наследник первой очереди? Если супруг единственный наследник первой очереди, то вся наследственная масса переходит ему: на наследников других очередей она не распределяется.
Спустя какое время можно продать квартиру, полученную по наследству, чтобы не платить налоги? Продажа имущества, полученного безвозмездным образом, коим и является наследование, налогообложению не подлежит.
Как узнать о наличии у умершего супруга банковского вклада? Если есть основания полагать, что у умершего супруга остался незакрытым банковский вклад, об этом необходимо сообщить нотариусу, чтобы он разослал запросы в кредитные организации.
Как наследуется имущество, не подпадающее под понятие совместно нажитого? Супруг сохраняет свое право на наследство, но наравне с остальными наследниками первой очереди — «своей» олди в имуществе по умолчанию у него нет.
Какой размер государственной пошлины при наследовании квартиры? Дети (в том числе и усыновленные), родители, супруг, полнородные братья и сестры платят 0,3% от стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей. Все остальные платят 0,6%, но не более 1 000 000 рублей.
Нотариус имеет право требовать квитанцию об уплате госпошлины? Если есть обязанность уплатить государственную пошлину, то квитанция в числе остальных документов обязательна. Если супруги в разводе, кто получит наследство в порядке первой очереди? В этом случае к наследованию призываются остальные наследники первой очереди — дети и родители наследодателя.
Может ли переживший супруг отказаться от наследства в пользу своих детей? Подобное возможно, если дети общие, состоящие в числе наследников первой очереди. Об авторе
Ирина Русанова — высшее образование в Международном Восточно-Европейском Университете по направлению «Банковское дело». С отличием окончила Российский экономический институт имени Г.В. Плеханова по профилю «Финансы и кредит». Десятилетний опыт работы в ведущих банках России: Альфа-Банк, Ренессанс Кредит, Хоум Кредит Банк, Дельта Кредит, АТБ, Связной (закрылся). Является аналитиком и экспертом сервиса Бробанк по банковской деятельности и финансовой стабильности. [email protected]
Эта статья полезная? Помогите нам узнать насколько эта статья помогла вам. Если чего-то не хватает или информация не точная, пожалуйста, сообщите об этом ниже в х или напишите нам на почту [email protected].
Обязательная доля наследства — кому она положена и как ее получить?
Не все знают, что стать наследником можно не только по завещанию или по закону, когда право на имущество определяется степенью родства. Право получить часть квартиры, дома или другого имущества умершего человека может быть даже не у родственников, которые не упомянуты в завещании.
Рассказываем, что такое обязательная доля в наследстве, кому она положена, как ее рассчитать и кто может не получить имущества умершего, даже если считается обязательным наследником.
Право на обязательную долю в наследстве может быть даже не у родственников и у тех, кого нет в завещании. Фото: ru.freepik.com
Право на обязательную долю в наследстве может быть даже не у родственников и у тех, кого нет в завещании. Фото: ru.freepik.com
Кто считается обязательным наследником
Категории таких лиц определяются ГК РФ. К ним относят:
- нетрудоспособных детей умершего;
- детей умершего, которые не достигли совершеннолетия;
- супруга или супругу умершего, которые считаются нетрудоспособными;
- нетрудоспособных родителей или усыновителей умершего.
К нетрудоспособным относят следующих лиц:
- инвалидов 1, 2 и 3 группы;
- детей, которые еще не достигли 18 лет;
- пенсионеров.
Также обязательными наследниками считают нетрудоспособных иждивенцев, если они подходят под условия, описанные в ст. 1148 ГК РФ. К ним относят:
- граждан, которые являются наследником любой из очередей. Например, это могут быть двоюродная сестра или брат умершего, прадедушка или прабабушка, дети двоюродных внуков. Полный перечень наследников всех очередей описан в статьях 1144-1145 ГК РФ. Чтобы наследники любых очередей получили право на наследство, должно соблюдаться определенное условие. Это нетрудоспособность на день, когда открывается наследство, но при условии, что такой человек находился на иждивении наследодателя. Минимальный срок, в течение которого наследника содержал умерший — год до смерти. На право получения имущества не влияет тот факт, проживал ли такой человек вместе с умершим или нет;
- те, у кого нет родственных связей с умершим, если они на день его смерти считались нетрудоспособными. Обязательное условие — умерший должен был их содержать минимум год до смерти. Но в этой ситуации есть дополнительное условие – человек должен был жить с умершим последний год перед его смертью.
Одним из условий права на обязательную долю в наследстве может быть совместное проживание с умершим. Фото: ru.freepik.com
Одним из условий права на обязательную долю в наследстве может быть совместное проживание с умершим. Фото: ru.freepik.com
Общие нормы наследования
При определении права на имущество умершего опираются на следующие нормы:
- право получить имущество умершего не зависит от того, согласны ли с таким фактом другие наследники или нет. По закону их мнение в этом вопросе не учитывается;
- наследники второй и следующей очереди не смогут получить свою долю, если нет фактов, доказывающих, что умерший содержал их при жизни. Но они могут стать наследниками при условии, что отсутствуют наследники другой очереди, которая предшествует им;
- дети, которых после смерти наследодателя усыновили, не теряют своего права на наследство. Например, если у несовершеннолетнего умер отец и его усыновил другой мужчина, несовершеннолетний получит свою долю. Причина заключается в том, что на момент смерти наследодателя у него и у ребенка не были прекращены правоотношения – они были отцом и сыном;
- если ребенка умершего человека при его жизни усыновил другой человек, то несовершеннолетний не может быть обязательным наследником. Например, в ситуации, когда отец был еще жив, а его сына усыновил другой мужчина. Это связано с тем, что на момент смерти наследодателя они не состояли в правоотношениях, то есть юридически не были отцом и сыном;
- право на наследование имущества не переходит по наследству. Это касается ситуаций, когда обязательный наследник официально не стал собственником имущества, например, не получил половину причитающейся ему квартиры . Но если наследник вступил в свои права и, например, зарегистрировал право собственности на квартиру наследодателя, это уже считается его законной собственностью. После его смерти его наследники уже смогут претендовать на долю в квартире и стать ее собственниками.
Наследника нет в завещании — что делать?
Бывает, что умерший человек составляет завещание. Закон не обязывает указывать наследников обязательной доли в таком документе. Кроме того, человек может иметь право на какую-то часть имущества на момент оформления завещания, но на момент смерти уже потерять его. Например, когда он был несовершеннолетним на момент составления завещания, но на момент смерти наследодателя ему уже исполнилось 18 лет.
Если на момент смерти наследодателя лицо считается обязательным наследником, часть имущества он получит в наследство. Но доля станет меньше, если его нет в составленном завещании. Например, если человеку положена половина имущества умершего, но он не упомянут в завещании, он уже получит половину от обязательной доли, которая будет составлять 1/4 часть всего имущества. Для того, чтобы выделить его долю, пропорционально уменьшают доли других наследников.
Пример расчета обязательной доли. Сергей — несовершеннолетний сын умершего Романа. Всего у Романа осталось трое детей. Двое — совершеннолетние, не исполнилось 18 лет только Сергею. Роман при жизни написал завещание, где упомянул только двоих совершеннолетних детей, которым должно отойти по половине имущества. Сергею по завещанию не достается ничего. По закону Сергей имеет право на третью часть имущества, поскольку он вместе с другими детьми умершего является наследником первой очереди. В завещании его нет, поэтому при других обстоятельствах Сергей не получил бы ничего. Но поскольку Сергей несовершеннолетний, он является наследником обязательной доли. Из-за того, что в завещании его нет, Сергей имеет право на наследство, но получит только половину от того, что причиталось бы ему по закону. В этой ситуации Сергею должна отойти 1/6 часть имущества.
Чтобы Сергей получил свою часть наследства, сначала считают стоимость всего имущества — квартиры или другой недвижимости, автомобилей, земельных участков, вещей, ценных бумаг и прочего. Шестую часть получает Сергей. Оставшееся в равных частях получают двое остальных детей, которые были указаны в завещании.
Описанная ситуация – простая. На деле часто возникают сложности из-за того, что не понятно, как разделить имущество в соответствии с долями. Например, когда от умершего остался антиквариат, дом, квартира и две машины. В таких и других спорных ситуациях наследники либо договариваются между собой, либо обращаются для раздела имущества и выделения долей в суд. Как показывает практика, обращение в суд связано с длительными разбирательствами. Поэтому лучший вариант — договориться полюбовно.
Отказ от обязательного наследства – это возможно?
Право получить имущество умершего не обязывает принимать наследство. Чтобы отказаться от наследства, оформляют официальный документ — отказ. Для его оформления идут к нотариусу, у которого открыто наследственное дело. Если человек пишет отказ от доли , его имущество равномерно делится между другими наследниками, если их несколько – отказаться в пользу конкретного человека нельзя.
Отдельные правила действуют для тех, кто не достиг совершеннолетия или признан полностью или ограниченно недееспособным. Отказ таких лиц не принимается без одобрения органами опеки.
Можно ли получить меньше, чем положено?
Такие ситуации могут быть, но только по решению суда. Например, если будут доказательства того, что наследник не пользовался положенным ему имуществом. Но каждый конкретный случай суд рассматривает индивидуально. В частности, учитывают материальное положение обязательного наследника, наличие у него или нее детей.
Могут ли лишить обязательной доли в наследстве?
Это может произойти в двух случаях:
- наследник на заявил о своих правах в течение 6 месяцев после смерти наследодателя. Но если пропустить установленный законом срок, это не значит, что наследства можно лишиться навсегда. При наличии уважительной причины можно восстановить свои права в суде;
- наследника признали недостойным . Таким наследником могут признать человека, который уклонялся от своих обязанностей по отношению к умершему. Например, наследства могут лишить родителя умершего, который уклонялся при жизни ребенка от уплаты алиментов.
Суд может признать наследника недостойным и лишить обязательного права на наследство. Фото: https:ru.freepik.com
Суд может признать наследника недостойным и лишить обязательного права на наследство. Фото: https:ru.freepik.com
Как получить свою часть наследства
Порядок получения обязательной доли может отличаться в зависимости от обстоятельств конкретного дела. Может потребоваться сделать следующее: