Компенсация при разделе имущества: супругов, при разводе, закон.
Граждане, вступившие в брак, должны понимать, что они приобретают взаимные права и обязанности по отношению друг к другу. К сожалению, далеко не всегда союз оказывается прочным. Многие супруги разводятся уже по прошествии нескольких лет семейной жизни. При этом разрыв отношений неизбежно связан с необходимостью раздела совместно нажитого имущества. В данном случае лучшим вариантом является полюбовное решение вопроса. Однако чаще между партнерами возникают непримиримые разногласия, требующие обращения в судебную инстанцию. Особую сложность представляет распределение благ, которые не могут делиться в натуре. В статье будет рассказано как осуществить раздел имущества с компенсацией и что для этого потребуется.
Правовое регулирование вопроса.
Процедура раздела имущества с выплатой компенсации одной из сторон урегулирована федеральным законодательством.
В частности, применяются следующие нормы:
- ст. 36, ст. 38, ст. 39 Семейного кодекса РФ. Содержат сведения о сроках давности, порядке распределения благ между партнерами и передаче имущества;
- ст. 220 НК РФ. Регулирует порядок получения вычета в отношении реализуемого объекта, с целью выплаты компенсации.
Когда нужно обращаться в суд?
Как уже было отмечено, проще всего решить имущественные вопросы в рамках добровольного соглашения. Вторым вариантом является подача искового заявления в суд.
Последний наиболее популярен в России. Стоит заметить, что процедура может проводиться до официального расторжения отношений, одновременно с ним или после указанного события.
Необходимость привлечения судебной инстанции объясняется тем, что зачастую определение принадлежности совместно нажитых благ приводит к еще большему разладу в отношениях сторон.
Если иного варианта развития событий нет, то истец оформляет заявление и передает его в судебную канцелярию по месту жительства ответчика.
Подсудность дел о разводе делится между двумя органами: мировой и районный (городской).
Первая инстанция рассматривает вопросы при следующих обстоятельствах:
- сумма требований не превышает 50 тыс. рублей;
- стороны желают разобраться с порядком распоряжения имущества;
- выдвигаются требования о признании брачных отношений недействительными;
- взыскание алиментных платежей.
Районные (городские) суды решают вопросы, связанные с такими проблемами:
- определение места жительства несовершеннолетнего ребенка;
- цена иска превышает 50 тыс. рублей;
- требование о лишении гражданина родительских прав;
- определение порядка общения с малышом после развода, в т. ч. близкими родственниками.
Действующее законодательство обязывает судей делить совместную собственность поровну между супругами. Поэтому перед принятием итогового решения назначается оценочная экспертиза.
По итогам указанного мероприятия выявляется реальная стоимость благ на момент рассмотрения спора.
Процедура требует внесения средств и проводится за счет истца. Сумма варьируется в зависимости от региона и может составить от 5 до 20 тыс. рублей.
Для разрешения конфликтной ситуации нужно оплатить госпошлину в счет юридически значимых действий, осуществляемых судебной инстанцией.
Средства взимаются в виде определенного процента от стоимости оценки. Уплата пошлины производится до подачи искового требования.
Размеры гос.пошлины за оказание услуг судебными инстанциями, если заявление подлежит экспертной оценке (пп.1 ст.333.19 НК РФ):
Процент от суммы искового заявления, % | Сумма (стоимость) иска, руб. | Размер госпошлины, руб. |
4 | До 20 тыс. | Не меньше 400 |
3 | 20 тыс. – 100 тыс. | 800 |
2 | 100 тыс. – 200 тыс. | 3200 |
1 | 200 тыс. – 1 млн. | 5200 |
0,5 | От 1 млн. и более | 13 200 |
Соглашение о разделе имущества супругов и компенсация
При наличии хороших отношений между партнерами проще договориться и разрешить проблему полюбовно. Для этого супругами должен быть составлен договор.
Документ позволяет обойти законодательно закрепленное правило о равных долях на совместно нажитую собственность. В тексте могут быть указаны части имущества разной величины для каждой из сторон, например, в зависимости от личного вклада при покупке благ.
При мирном разделе имущества правовые акты позволяют в течение трех лет после получения свидетельства о расторжении брака оспорить порядок распределения благ.
Однако подобное решение не удастся реализовать, если договоренности между партнерами имели устную форму. Лучше всего обратиться в нотариальную контору и удостоверить соглашение в трех экземплярах.
Мировое соглашение допускается формировать и во время судебных слушаний. Однако в таком случае стороны должны принять решение раньше того, как это сделает инстанция.
Если до судьи была доведена соответствующая позиция супругов, то повторно дело рассматриваться уже не будет.
Компенсация при разделе имущества супругов.
Данная практика применяется в той ситуации, если по каким-либо причинам одна из сторон получила долю, меньшую по стоимости той, что досталась партнеру.
То же самое относится к неделимой собственности, которая передается одному человеку, а второй получает деньги.
Сумма должна приравниваться к той части, что полагается выгодоприобретателю. Выплата осуществляется вторым супругом.
Аналогичным образом ситуация складывается при законном разделе благ. В некоторых случаях даже судебной инстанцией распределение собственности осуществляется в разных пропорциях.
Это зависит от типа и особенностей объекта. Гражданин, получивший меньшую часть, в обязательном порядке получает компенсацию, определенную судом.
Таким образом, в процессе судебного разбирательства инстанция самостоятельно определяет величину возмещения.
Для этого используется стоимость объекта, определенная экспертным методом. Стоит обратить внимание на два нюанса:
- Первый — если сумма отчислений является значительной, то выплата утверждается при получении согласия от каждой из сторон дела. Иначе согласование с истцом и ответчиком не требуется.
- Второй – сумма меньше 1 млн рублей в совокупности с владением объектом свыше 3 лет позволяют уйти от уплаты подоходного налога.
Заключение.
Таким образом, компенсация супругу при разделе имущества – стандартная процедура, предусмотренная законодательством.
Сумма может устанавливаться партнерами по договоренности или определяться в процессе судебного разбирательства.
Выплата средств осуществляется при невозможности физического раздела какого-либо объекта или получении одной из сторон имущества большей стоимостью.
Денежная компенсация при разделе имущества супругов
В статье расскажу о том, полагается ли компенсация второму супругу при разделе имущества. Рассмотрим нормативное регулирование вопроса и приведу примеры из собственной практики.
Нормативное регулирование вопроса
Правовым основанием для получения компенсации вторым супругом при разделе имущества служат нормы гражданского законодательства России о неосновательном обогащении.
Разъяснения, касательно того, в каких случаях выплачивается компенсация второму супругу при разделе имущества, даны вот здесь:
Учитывая, что в соответствии с п.1 ст.34 СК РФ владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов должно осуществляться по их обоюдному согласию, в случае когда при рассмотрении требования о разделе совместной собственности супругов будет установлено, что один из них произвел отчуждение общего имущества или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи, либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество или его стоимость.
Этот пункт актуален для взыскания денежной компенсации при разделе имущества супругов в виде половины стоимости отчужденного общего имущества (как движимого, так и недвижимого) с супруга, осуществившего отчуждение общего имущества, как в период брака, так и после его расторжения.
Согласно указанному пункту Постановления, если общее совместное имущество супругов было отчуждено одним из супругов, то для взыскания компенсации второму супругу при разделе имущества половины стоимости этого имущества другому супругу требуется доказать два обстоятельства:
- истец не давал согласия на отчуждение другим супругом совместно нажитого имущества;
- полученные в результате отчуждения денежные средства были потрачены ответчиком не в интересах семьи.
При этом, важное значение имеет в данном случае правильное распределение судом бремени доказывания указанных обстоятельств, то есть, кто должен их доказать.
Кроме того, правовая позиция Верховного суда указана в нижеследующем документе
Суд, приходя к выводу о том, что полученные ответчиком Филатовой О.В. по сделке денежные средства от продажи спорной квартиры неосновательным обогащением не являются, исходил из того обстоятельства что сделка по продаже спорной квартиры, которая никем оспорена не была осуществлена ответчиком после расторжения брака.
Между тем суд не учел, что расторжение брака между супругами не изменяет режима общей совместной собственности супругов на имущество приобретенное в браке, в связи с чем бывший супруг имеет право требовать получения денежной компенсации отчужденного после расторжения брака имущества.
Размер компенсации подлежит определению, исходя из полагающейся доли в праве собственности на это имущество.
Таким образом, после продажи спорной квартиры по ул. Чертановской Филатова О.В. должна была выплатить Филатову А.В. 1/2 долю от полученной по договору купли-продажи денежной суммы, как супружеской доли, однако ею этого сделано не было.
Однако указанные обстоятельства не были исследованы судом при разрешении спора, оценки им не дано, между тем, от их установления зависело применение к спорным правоотношениям положений статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации.
При таких обстоятельствах вывод судебных инстанций об отсутствии правовых оснований для взыскания с ответчика суммы неосновательного обогащения в порядке статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, полученной от продажи спорной квартиры, являющейся совместным имуществом сторон, нельзя признать правильным.
Если ответчик получил деньги от продажи совместного имущества, находясь в браке с истцом, то предполагается, что деньги были потрачены ответчиком на нужды семьи, а истец должен это опровергать. И сделать это иногда просто нереально.
В соответствии с частью 2 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.
Пунктом 1 статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации установлено, что владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов.
Согласно пункту 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. N 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» (в редакции от 6 февраля 2007 г.), учитывая, что в соответствии с пунктом 1 статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов должно осуществляться по их обоюдному согласию, в случае когда при рассмотрении требования о разделе совместной собственности супругов будет установлено, что один из них произвел отчуждение общего имущества или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество или его стоимость.
Из положений Семейного кодекса Российской Федерации и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации следует, что владение, пользование и распоряжение общим имуществом по взаимному согласию супругов предполагаются.
В том случае, если один из супругов ссылается на отчуждение другим супругом общего имущества или его использование вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи, то именно на него возлагается обязанность доказать данное обстоятельство.
Из материалов дела усматривается, что автомобиль был продан в период брака и денежные средства от его продажи получены также в период брака, в связи с чем именно на Бирюкову И.В., заявившую требования о взыскании с Бирюкова О.Г. компенсации половины стоимости движимого имущества, законом возложена обязанность доказать, что супруг распорядился совместным имуществом в отсутствие согласия другого супруга и денежные средства потрачены им не в интересах семьи.
Между тем требования приведенных выше правовых норм судами не были учтены, обстоятельства применительно к данным нормам судом не установлены, и судом не возложено на Бирюкову И.В. бремя доказывания указанных обстоятельств, что является следствием неправильного толкования и применения судом положений пункта 2 статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации к отношениям сторон.
Если же, истец докажет, что на момент продажи имущества в браке семейные отношения между супругами были фактически прекращены, (например, несмотря на то, что супруги находились в браке, они жили раздельно), то бремя доказывания того, что, вырученные от продажи имущества денежные средства были потрачены на семью переходит к ответчику. Именно ему в таком случае уже предстоит доказывать суду, что деньги потрачены им на нужды семьи.
При этом, бремя доказывания ранней даты распада семьи лежит на стороне, которая сообщает суду раннюю дату распада семьи, отличающуюся от даты, которую заявляет другая сторона.
Дата прекращения семейных отношений имеет важное значение для разрешения спора, так как продажа совместно нажитого имущества после фактического прекращения супругами семейных отношений, предполагает, пока не доказано обратное, что такие действия были совершены одним супругов при отсутствии согласия второго супруга и полученные денежные средства не были израсходованы в интересах семьи.
В этом случае предполагается отсутствие обоюдного согласия супругов на отчуждение имущества.
Доказательствами фактического прекращения семейных отношений, как правило, выступают:
- документы, подтверждающие факт раздельного проживания супругов в браке (справки с ЖЭУ, выписка с паспортного стола и т.п.);
- показания свидетелей и др.
Компенсация второму супругу при разделе имущества: практические примеры взыскания
Давайте рассмотрим применение пункта 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. №15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» на конкретных примерах, а именно, кто и что должен доказать.
В период брака Маша и Миша приобрели два одинаковых по стоимости автомобиля, один из которых был зарегистрирован на Машу, а другой на Мишу.
Перед разводом Маша дарит автомобиль, который зарегистрирован на нее, своему отцу и думает, что сможет разделить автомобиль, который зарегистрирован на Мишу. Подается иск о разделе совместно нажитого имущества. Неважно при этом, кто истец, а кто ответчик.
Если применять п. 16 Постановления Пленума Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. №15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака», то Мише, чтобы не делить автомобиль, зарегистрированный на него, нужно и достаточно доказать только тот факт, что автомобиль, зарегистрированный ранее на Машу, Маша подарила отцу вопреки воле Мише. То есть, что он не давал согласие на отчуждение автомобиля, зарегистрированного на Машу.
Поскольку в данному случае, речь о дарении, то условие п.16 Постановления о том, что полученные в результате отчуждения денежные средства были потрачены ответчиком не в интересах семьи, Мише доказывать не требуется, потому как дарение — сделка безвозмездная.
Если Миша докажет тот факт, что не давал своего согласия на дарение автомобиля отцу Маши,то при разделе двух одинаковых по стоимости автомобилей будет учтена стоимость автомобиля, который Маша подарила своему отцу.
Получается, что автомобиль, зарегистрированный на Мишу, будет передан ему в собственность, при этом, Маша компенсацию не получит.
Если же Миша не докаже т факт того, что не давал своего согласия на дарение автомобиля отцу Маши, то автомобиль, зарегистрированный на Мишу будет делиться. Кому-то из супругов достанется автомобиль, а второй супруг получит денежную компенсацию половины его стоимости.
В период брака Кира и Кирилл приобрели два одинаковых по стоимости автомобиля, один из которых был зарегистрирован на Киру, а второй — на Кирилла.
Перед разводом Кира продает автомобиль, который зарегистрирован на неё, своему брату и полагает, что сможет разделить автомобиль, который зарегистрирован на Кирилла. Подается иск о разделе совместно нажитого имущества. Неважно при этом, кто истец, а кто ответчик.
Если применять п. 16 Постановления Пленума Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. №15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака», то Кириллу нужно доказать что:
- он не давал своего согласия Кире на продажу автомобиля;
- вырученные от продажи автомобиля денежные средства Кира потратила не на семейные нужды.
Поскольку отчуждение автомобиля произошло в браке, то предполагается, что вырученные от продажи деньги были потрачены Кирой на нужды семьи, а Кирилл должен это как-то опровергнуть.
Если Кириллу удастся доказать , что он не давал своего согласия Кире, и деньги от продажи автомобиля Кира израсходовала не на нужды семьи, то исход судебного разбирательства, скорее всего, будет таким же, как и в Примере №1.
Поскольку автомобиля два и куплены они по одинаковой цене, то, вероятнее всего, (и это будет логичным) суд передаст в собственность Кирилла автомобиль, ранее на него зарегистрированный. Кира денежную компенсацию при разделе имущества супругов не получит.
Если же Кириллу не удастся доказать , что он не давал своего согласия Кире, и деньги от продажи автомобиля Кира израсходовала не на нужды семьи, то делиться будет автомобиль, зарегистрированный на имя Кирилла.
В этом случае, суд определит, кто из супругов получит зарегистрированный на имя Кирилла автомобиль, а кто — денежную компенсацию половины стоимости этого автомобиля.
А автомобиль, ранее зарегистрированный на Киру, разделу, как вы понимаете, не подлежит — так как уже не является общим совместным имуществом супругов, поскольку принадлежит на праве собственности иному лицу.
Поскольку Кирилл не смог доказать, что он не давал своего согласия Кире, и деньги от продажи автомобиля Кира израсходовала не на нужды семьи, то он лишился права требовать компенсации половины стоимости проданного Кирой автомобиля.
В период брака Ленка и Петька приобрели два разных по стоимости автомобиля, один из которых стоимостью 1 000 000 рублей был зарегистрирован на Ленку, а второй, стоимостью 800 000 рублей — на Петьку.
Перед разводом Ленка продает зарегистрированный на неё автомобиль знакомому покупателю по заниженной стоимости 400 000 рублей. Подается иск о разделе совместно нажитого имущества. Неважно при этом, кто истец, а кто ответчик.
Если применять п. 16 Постановления Пленума Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. №15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака», то Петьке нужно доказать что:
- он не давал своего согласия Ленке на продажу зарегистрированного на ее имя автомобиля;
- вырученные от продажи автомобиля денежные средства Ленка потратила не на семейные нужды.
Аналогично примеру №2, поскольку отчуждение автомобиля произошло в браке, то предполагается, что вырученные от продажи деньги были потрачены Ленкой на нужды семьи, а бедолаге Петьке предстоит это как-то опровергнуть.
Если Петьке удастся доказать , что он не давал своего согласия Ленке, и деньги от продажи автомобиля Ленка израсходовала не на нужды семьи, то исход судебного разбирательства, скорее всего, будет следующим:
Если Петька соображает, то он проведет оценку обоих автомобилей, чтобы определить их стоимость на дату рассмотрения дела. По результатам оценки выясняется, что рыночная стоимость проданного Ленкой автомобиля 800 000 рублей (а не 400 000 рублей, как это указано в договоре купли-продажи). Рыночная стоимость автомобиля Петьки на дату рассмотрения дела, по мнению оценщика, составляет 600 000 рублей.
Таким образом, общая масса совместного имущества супругов будет составлять в рублях = рыночная стоимость автомобиля Ленки + рыночная стоимость автомобиля Петьки = 800 000 + 600 000 = 1 400 000 рублей.
Доля каждого супруга в этом имуществе составит 1 400 000 рублей /2 = 700 000 рублей.
Напомню, что проданный Ленкой автомобиль в разделе не участвует (потому как эта сделка не оспаривалась Петькой и он решил вместо недальновидного решения по оспариванию сделки использовать вариант с компенсацией половины стоимости), учитывается только право Петьки на компенсацию половины стоимости.
В данном случае, поскольку Петька пользуется зарегистрированным на него автомобилем, и рыночная стоимость этого автомобиля составляет 600 000 рублей, суд с большой вероятностью оставит автомобиль Петьки в единоличную собственность Петьки + взыщет с Ленки дополнительно 100 000 рублей компенсации в пользу Петьки (600 000 + 100 000) = 700 000 рублей. Это и есть вероятный исход дела для Петьки.
Ленка же по результату рассмотрения дела ничего не получит — никакой компенсации, потому как провела сделку по продаже зарегистрированного на неё автомобиля без согласия Петьки, а деньги потратила не на нужды семьи.
Если Петьке не удастся доказать , что он не давал своего согласия Ленке, и деньги от продажи автомобиля Ленка израсходовала не на нужды семьи, то исход судебного разбирательства, будет следующим:
Делиться будет только автомобиль, зарегистрированный на имя Петьки.
В этом случае, суд определит, кто из супругов получит зарегистрированный на имя Петьки автомобиль, а кто — компенсацию половины стоимости этого автомобиля. Разумеется, той стороне, которой это будет выгодно, желательно провести оценку рыночной стоимости автомобиля на дату рассмотрения дела.
А автомобиль, ранее зарегистрированный на Ленку, разделу, как вы понимаете, не подлежит — так как уже не является общим совместным имуществом супругов, поскольку принадлежит на праве собственности иному лицу.
Поскольку Петька не смог доказать, что он не давал своего согласия Ленке, и деньги от продажи автомобиля Ленка израсходовала не на нужды семьи, то он лишился права требовать компенсации половины стоимости проданного Ленкой автомобиля.
Как видим, применение п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. №15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» не зависит от стоимости отчужденного имущества.
Имеет значение только, чтобы отчуждение или расходование (в том числе уничтожение) общего имущества было произведено вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи.
Как правильно указать в иске требование о компенсации
Вариант №1. Компенсация второму супругу при разделе имущества, равная половине рыночной стоимости имущества на дату рассмотрения дела.
Исковое заявление при реализации указанного варианта лучше поименовать так: «о взыскании суммы неосновательного обогащения, полученной от продажи имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов».
Серёга и Вика, находясь в браке, купили автомобиль стоимостью 1 600 000 рублей, который был оформлен на Серёгу. Далее, супруги развелись без раздела имущества. Брачный договор между ними не заключался. После развода Сергей быстренько «продает» автомобиль, (чтобы его не делить) своей сестре Людмиле по заниженной стоимости 800 000 рублей. Естественно, что продажа фиктивная, в реале Людмила ничего не платит Серёге. Это только по документам (ПТС, свидетельство о регистрации ТС) новым собственником значится Людмила. Фактически же Серёга, как ездил на автомобиле, так и продолжает на нём кататься.
Знакомая многим ситуация, не правда ли? Вика связывается со мной и просит помочь ей подготовить исковое заявление о взыскании половины стоимости автомобиля. Вика сообщила мне, что при общении с Сергеем о разделе автомобиля, тот сообщил ей, что автомобиль разделу не подлежит, так как он его уже продал за 800 000 рублей сестре, и теперь автомобиль не является общим имуществом Вики и Сергея, поскольку им не принадлежит. А если Вика будет обращаться с иском в суд о разделе имущества, то получит в суде отказ.
Таким было начало нашей «партии», в которой мне, защищая интересы Вики, предстояло играть белыми. По моей просьбе, Вика обратилась к оценщику и провела оценку рыночной стоимости автомобиля. Особенностью здесь было то, что автомобиль оценщику не предъявлялся, так как не находился во владении Вики. Оценщик вывел сумму рыночной стоимости автомобиля на дату оценки, которая составила 1 373 000 рублей.
После получения отчета оценщика, мною для Вики было подготовлено исковое заявление о взыскании компенсации половины стоимости автомобиля, в котором я просил взыскать компенсацию в сумме 686 500 рублей, то есть, 1/2 от стоимости автомобиля, определенной оценщиком, а также взыскать половину стоимости расходов на проведение оценки рыночной стоимости автомобиля и расходы по оплате госпошлины.
Сергей, являющийся ответчиком по данному иску, в суд не явился. Вместо него в процессе участвовал его представитель, который с иском согласился частично, указав в судебном заседании, что спорный автомобиль был продан Серёжей за 800 000 рублей, в связи с чем ответчик готов выплатить Вике 400 000 рублей. А заявленная Викой стоимость автомобиля является завышенной. При этом, представитель ответчика какого-либо иного заключения специалиста по оценке автомобиля суду не представил, ходатайства о назначении экспертизы также не заявил.
В результате дело было рассмотрено судом, заявленный мною иск был удовлетворен полностью. Решение суда ответчиком и его представителем в апелляционном порядке не обжаловалось.
В результате нашего сотрудничества, Вика получила компенсацию от Сергея за проданный автомобиль в полном объеме, и махинация Сергея с продажей автомобиля сестре Людмиле, никоим образом не повлияла на права Вики на половину стоимости автомобиля, приобретенного Викой и Сергеем в браке.
Обратили внимание, что я подавал именно иск о взыскании компенсации половины стоимости автомобиля, а не иск о разделе имущества? Почему так?
Потому что на момент подачи искового заявления, автомобиль общим имуществом супругов уже не являлся (собственником по документам являлась Людмила).
В рассматриваемом случае, Вике изначально было известно, что Сергей продал автомобиль другому лицу. Поэтому я сразу же заявлял иск о взыскании компенсации половины стоимости автомобиля.
Однако, если бы Вика не знала о совершенной продаже автомобиля, то подавался бы именно иск о разделе совместно нажитого имущества – автомобиля, в котором я просил бы суд признать автомобиль совместно нажитым имуществом супругов, произвести раздел автомобиля следующим образом: автомобиль передать в собственность Сергея, а в пользу Вики взыскать компенсацию половины рыночной стоимости автомобиля, ну и половину стоимости расходов по проведению оценки плюс госпошлину (а её — в полном размере).
И уже потом, когда представитель ответчика заявил бы, что автомобиль был продан и потому не является совместно нажитым имуществом, я бы просил суд объявить перерыв в судебном заседания для уточнения исковых требований, после чего уточнил бы исковые требования, указав вместо требования о разделе автомобиля, приобретенного в браке, требование о взыскании компенсации половины стоимости автомобиля.
Разумеется, в каждом деле есть свои нюансы и действовать нужно по ситуации.
Вариант №2. Компенсация второму супругу при разделе имущества, равная половине стоимости имущества, указанной в договоре купли-продажи.
Выбор истцом одного из указанных двух вариантов зашиты своих прав зависит исключительно от конкретной ситуации и позиции истца, относительно того, какой вариант ему/ей будет более выгоден.
В основном, если истец не представил отчет об оценке рыночной стоимости имущества, суды, определяя какая компенсация второму супругу при разделе имущества причитается, исходят из стоимости имущества, указанной в договоре купли-продажи, ссылаясь, при этом, на принцип свободы договора.
Поэтому, если истец желает взыскать компенсацию, например, за проданный автомобиль именно по рыночной стоимости, то необходимо представить отчёт оценщика.
Некоторые истцы не знают, что компенсация второму супругу при разделе имущества реально может быть взыскана по рыночной стоимости, а не по заниженной.